Авторское право на производственных предприятиях

Содержание

Бизнес идея – объект авторских прав?

Авторское право на производственных предприятиях

В наши дни у молодежи и не только большой популярностью пользуются различные бизнес инкубаторы и бизнес клубы. Предпринимателем быть модно; считается, что это престижно и денежно. На различных мероприятиях и закрытых встречах молодые предприниматели презентуют свои бизнес идеи и проекты, пытаясь привлечь инвесторов, готовых вложиться в их дело.

Ко мне не раз обращались предприниматели с вопросом о том, как защитить свою уникальную бизнес идею, чтобы недобросовестный партнер или инвестор не смогли ей воспользоваться. Надеюсь, не открою Вам Америку, если скажу, что посредством авторского права идею защитить не получится.

Согласно п.5. ст.1259 ГК РФ авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах.

Из приведенного выше списка бизнес идея может быть отнесена не только к самим идеям, но и к концепциям и методикам (методам). Полагаю, что такое изъятие идей из охраны обусловлено стремлением к обеспечению нормальной здоровой конкуренции, и это правильно.

Но ведь иногда появляются действительно уникальные идеи, которые можно успешно монетизировать. Стремление стартапов защитить свои идеи вполне оправдано в таких случаях. Есть мнение, что если изложить свою идею, например, в форме литературного произведения, то она получит защиту как литературное произведение, т.к.

оно отнесено статьей 1225 ГК РФ к охраняемым объектам. Так сделать, конечно, можно, только это совершенно не эффективно. Ваше произведение получит таким образом охрану именно как произведение. Его не сможет никто публиковать под своим именем, перепечатывать, издавать экземпляры и т.п.

Но реализация его содержания не будет являться нарушением Ваших прав. Такое правило установлено в п.3. ст.1270 ГК РФ. Кроме того, есть показательное Определение Московского городского суда по делу №33-26559/2017, где коллегия прямо указала, что «часть созданного истцами произведения, озаглавленного …. не является в силу п.5 ст.

1259 ГК РФ объектом авторского права, поскольку является выраженной в письменном виде идеей, концепцией…».

Одним из возможных способов защиты идеи является патентование. Этот способ может помочь тогда, когда идея касается создания какого-либо технического решения.

Если Ваша идея представляет собой техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, то оно может отвечать признакам изобретения и на такое изобретение можно получить патент.

Если Ваша идея представляет собой техническое решение, относящееся к устройству, то она может быть запатентована в качестве полезной модели.

Однако патентование – процесс сложный, долгий и зачастую не дешевый. К тому же не ко всем идеям это применимо. В качестве относительно простого и надежного способа защиты бизнес идеи можно рассмотреть ноу-хау (секрет производства). Эта форма подойдет для компаний и индивидуальных предпринимателей.

Секретом производства признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Как видно из определения, чтобы Ваша бизнес идея отвечала признакам ноу-хау, ей необходимо быть коммерчески ценной и неизвестной третьим лицам. Ограничение доступа третьих лиц к ноу-хау и сохранение его в секрете обеспечивается введением режима конфиденциальности или режима коммерческой тайны. До марта 2014 года формулировка ст.1465 ГК РФ, посвященной ноу-хау, допускала только введение режима коммерческой тайны. Теперь же мы имеем некоторое послабление в виде возможности обеспечения секретности посредством режима конфиденциальности.

Режим конфиденциальности отличается от режима коммерческой тайны тем, что не имеет такого строго законодательного регулирования как коммерческая тайна. До изменения формулировки статьи охрана ноу-хау была неразрывно связана с режимом коммерческой тайны, что зачастую отпугивало предпринимателей, т.к.

коммерческой тайне посвящен целый отдельный закон и, чтобы правильно ввести режим коммерческой тайны на предприятии, надо было принять множество различных мер, составить большой объем документации и провести глобальную работу с персоналом.

В свою очередь режим конфиденциальности может быть регламентирован и придуман самой компанией; каких-либо четких законодательных требований к режиму конфиденциальности (в отличие от коммерческой тайны) нет.

Еще одним из способов защиты Вашей бизнес идеи является подписание Non Disclosure Agreement (NDA) – соглашения о неразглашении.

Такое соглашение может быть подписано как между компаниями, так и между физическими лицами.

В силу принципа свободы договора стороны имеют возможность предусмотреть в таком соглашении различные ограничения по использованию получаемой информации и ввести соответствующие меры ответственности.

Таким образом, в отношении бизнес идей нельзя сказать, что они лишены вообще какой-либо защиты в условиях действующего законодательства. Да, методами авторского права защитить их не получится, но в некоторых случаях можно воспользоваться патентованием. В качестве дополнительных способов можно использовать ноу-хау и NDA.

© 2019г.Андрей Макаров. Юрист по защите авторских прав.

Эта статья является объектом авторских прав. Любое использование статьи или её частей допускаетсятолько при условииуказания имени автора и активной гиперссылки на источник.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b713df3654a8700a889c500/biznes-ideia-obekt-avtorskih-prav-5c653451ac080100b0d9df15

Авторские права: как не нарушить их — Эльба

Авторское право на производственных предприятиях

Фотографии из Гугла для группы в соцсети, музыка в кофейне и программа без лицензии могут обернуться потерей денег для предпринимателя. В статье рассказываем, как законно брать контент и не нажить проблем.

В чём проблема с контентом

Изображения, тексты, программы — это объекты авторских прав, или интеллектуальная собственность. Вот список объектов, которые считаются интеллектуальной собственностью по ст. 1225 ГК РФ:

— текст;

— фото;

— дизайн;

— рисунок;

— песня и её исполнение;

— фильм;

— видеоролик;

— подкаст, передача;

— программа, база данных;

— товарный знак: название, логотип, слоган;

— персонаж книги, мультфильма, кино;

— изобретения и секреты производства.

У каждого объекта есть автор — тот, кто его создал. Он же правообладатель интеллектуальной собственности. Когда автор продаёт произведение, правообладателем становится тот, кто купил его у автора. Программист написал код — он автор и правообладатель. Фирма купила его для бизнеса — теперь она правообладатель.

Как и обычные вещи, интеллектуальную собственность нельзя брать без согласия правообладателя. Нельзя производить ткань с рисунком из книги, постить фото из блога конкурента, заливать на сайт чужие тексты. Это называется исключительным правом — ст. 1229 ГК РФ.

Важно знать, что если контент открыто выложен в интернете, это ещё не значит, что его можно копировать.

Есть миф, что авторские права защищают только специальные символы, подпись автора и угрожающие надписи наподобие «информация на сайте не подлежит распространению». Это не так. Отсутствие запрета не считается разрешением — ст.

1229 ГК РФ. А правообладатель легко докажет авторство, например, свидетельством о депонировании произведения, и взыщет с вас деньги.

Статья: Как защитить авторские права: 9 способов

Если правообладатель контента не обнаружил кражу и не подал в суд на компенсацию — это всего лишь вопрос времени и везения.

Что будет за нарушение авторских прав

Если совсем коротко, то предпринимателю запретят пользоваться контентом и заставят заплатить компенсацию. Например, попросят убрать из магазина товар с чужим логотипом и заплатить правообладателю 200 000 рублей. При этом не возместят деньги за закупку и упущенную прибыль. А за кражу товарного знака дополнительно оштрафуют в пользу государства.

Статья: Как получить компенсацию за нарушение авторских прав

Теперь подробно. 

Гражданская ответственность: заплатить правообладателю

По иску правообладателя суд заставит предпринимателя сделать следующее по ст. 1252 ГК РФ:

— Прекратить использование. Удалить чужие фото товара с сайта, перестать пользоваться программой без лицензии.

— Проставить автора и ссылку на источник. Если перепечатали или процитировали, но выглядит как будто это своё.

— Уничтожить контрафактный товар за свои деньги. Например, игрушки в виде персонажей мультфильма, которые продаются без договора с владельцем товарного знака.

— Заплатить убытки или компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей. Как вариант — в двукратном размере стоимости лицензионной программы — ст. 1301, ст. 1311, ст. 1515 ГК РФ.

— Опубликовать решение суда о нарушении авторского права. 

До рассмотрения спора суд может заблокировать спорные материалы на сайте по ст. 1302 ГК РФ. Например, обучающий канал, где выложены чужие видеоуроки. Работать через такой ресурс во время блокировки не получится несколько месяцев.

Административная ответственность: штраф государству

За чужой товарный знак нарушителей штрафуют по ст. 14.10 КоАП РФ. Штраф за копирование для граждан — от 5 000 до 10 000 рублей, для организаций — от 50 000 до 200 000 рублей. Штраф за продажу товаров с чужим товарным знаком для граждан — в размере двукратной стоимости товара, для организаций — в размере пятикратной стоимости. И это не считая компенсации для владельца товарного знака.

Уголовная ответственность: наказание от государства за кражу товарного знака и плагиат

Если владелец логотипа потерял из-за вас больше 250 000 рублей, это уже уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ. Наказание — от штрафа в 100 000 рублей до лишения свободы на два года.

За присвоение авторства и торговлю контрафактом тоже дают судимость, когда правообладатель упустил прибыль больше 100 000 рублей. Наказание  примерно как за предыдущее преступление — от штрафа до тюрьмы по ст. 146 УК РФ.

Как не нарушить авторские права

Чтобы не попасть на компенсацию и не потратиться на муторные суды, нужно следовать простому правилу: всегда брать контент с разрешения правообладателя. Для коммерческого использования рекомендации примерно такие.

Заключать с правообладателями договоры 

Для законного использования интеллектуальной собственности с правообладателем заключают платные договоры на передачу исключительных прав. 

Когда объект забирают навсегда, оформляют договор на отчуждение исключительного права — ст. 1234 ГК РФ. Такой договор можно заключить с фотографом или иллюстратором, если покупаете готовый контент для сайтов или буклетов. Тогда фото и рисунки станут уже вашей собственностью. Если захотите, сами сможете продать их на другой сайт. Единственное — всегда надо указывать автора.

Во временное пользование объект берут по лицензионному договору — ст. 1235 ГК РФ. Это чем-то похоже на аренду. Лицензии оформляют на программы, музыку, видео. Обычно лицензионные соглашения публикуют на сайте, откуда скачивают контент. Например, вот так выглядит договор на использование сервиса Эльба.

Иногда за лицензию не надо платить, например, в фотостоках.

Контент на заказ делают по договору авторского заказа или договору подряда — ст. 1288, 1296 ГК РФ. Авторский заказ оформляют с физлицом, подряд — с фирмой.

При оформлении договора на контент проследите, чтобы исключительное право на объект переходило к заказчику, а не передавалось по лицензии.

Иначе рискуете через пару лет увидеть свой фирменный стиль у другого сайта. Потому что срок лицензии истёк.

Для фоновой музыки в баре, парикмахерской и магазине тоже покупают лицензию. Как безопасно включать музыку в помещении для клиентов — тема отдельного большого разбора. В общих чертах дела обстоят так.

У каждой песни есть исполнитель, автор текста и композитор. Сама песня — интеллектуальная собственность, и включать её в коммерческом заведении для посетителей можно только с разрешения правообладателя.

Чаще всего авторы песен передают права специальной организации — Российскому авторскому обществу (РАО). Такая организация становится правообладателем и от имени музыкантов проверяет заведения, где играет музыка.

А после проверки предлагает заключить лицензионное соглашение и платить ежемесячные авторские вознаграждения, а за уже проигранное — заплатить компенсацию.

Один предприниматель заплатил РАО по решению суда 160 000 рублей за музыку в кафе без лицензии — дело № А32-27234/2018. Так что это не просто юридический миф.

Поэтому лучше купить лицензию у правообладателя, платить каждый месяц и не дожидаться иска. Как вариант, брать музыку с открытой лицензией или из общественного достояния — об этом ниже.

Соблюдать правила цитирования

Цитирование — когда берут часть объекта в неизменном виде. Упоминаете отрывок чужого текста в посте группы в Фейсбуке — это цитирование. 

Чтобы взять отрывок, не надо получать разрешение правообладателя и платить деньги. Это считается свободным использованием произведения по ст. 1274 ГК РФ. Цитировать можно не только текст, но и любой объект интеллектуальной собственности. То есть фото и видео тоже. Так пояснил Пленум ВС в п. 98 Постановления № 10 от 23.04.2019 г. 

Для законного цитирования надо соблюдать четыре правила. Они изложены в п. 1 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ и конкретизированы в Определении ВС № 305-ЭС16-18302.

  1. Цель цитирования — информационная, научная, образовательная или культурная.  
  2. Обязательно указать автора.
  3. Брать можно опубликованный (обнародованный) объект, на источник заимствования надо поставить ссылку.
  4. Отрывок берут в объёме, оправданном целью цитирования.

Пример цитирования, за которое не наказали.

Федеральный телеканал снял документальный фильм о влиянии на здоровье пальмового масла. В фильм взяли фрагмент другого фильма о процессе создания заменителей молочного жира. Автор не давал согласие на использование своего произведения. Поэтому пошёл в суд за компенсацией и вырезкой фрагментов. Суд он проиграл, потому что телеканал не нарушил требования к цитированию. 

В фильме говорят о проблемах продуктов питания в жанре журналистского расследования, значит цель цитирования — информационная. Фильм истца опубликован на Ютубе, то есть обнародован. Автор указан. У фильмов одна тематика — про заменители молочного жира. Спорный фильм длится 15 минут, кадры из чужого взяты на 14 и 49 секунд. Объём оправдан и ничего не нарушено — дело № А40-32542/2018.

При цитировании важно не удалять знак копирайта © и подпись автора. Даже если перепечатали правильно, за удаление водяных знаков нарушитель платит компенсацию по ст. 1300 ГК РФ.

Брать контент с открытой лицензией

Открытая лицензия (Creative Commons) — когда правообладатель разрешил скачивать произведение из открытого доступа бесплатно на определенных условиях — ст. 1286.1 ГК РФ. Лицензии Creative Commons — легальный способ использования чужого контента. Для коммерческого использования рядом с произведениям должна стоять отметка CC Attribution или Free for commercial use.

Например, фото ищут в расширенном поиске Гугла или на сайтах типа Flickr и Unsplash. Для музыки есть бесплатные ресурсы наподобие Free Music Archive.

Брать произведения из общественного достояния

Когда закон перестаёт защищать авторские права, интеллектуальная собственность переходит в общественное достояние. Ищите такие произведения с пометкой Public domain. Это значит произведение можно использовать бесплатно и без чьего-либо разрешения, но с указанием автора — ст. 1282 ГК РФ.

По общему правилу защита произведения заканчивается через 70 лет после 1 января следующего года после смерти автора. В некоторых случаях срок считается немного иначе. Например, для авторов, которые работали в период ВОВ, срок составляет 74 года. То есть совсем старые фото, песни, тексты, картины и фильмы находятся в общественном достоянии, за них не платят. 

Быть осторожным с узнаваемыми брендами

Известные изображения, слоганы и персонажи с большой вероятностью зарегистрированы как товарные знаки. За бездоговорное использование нарушитель платит компенсацию, даже если сам не виноват. Это касается и российских, и иностранных брендов. 

Например, владелец британского товарного знака «Свинка Пеппа» отсудил у предпринимателя 140 000 рублей за бездоговорное использование этого персонажа. Хотя предприниматель просто продавала в отделе торгового центра игрушки в виде героев мультфильма, которые где-то закупила — дело № А09-5684/2018. 

Поэтому проверяйте, нет ли в товаре и рекламе узнаваемых изображений.

А если уже ваши логотип и название стали популярны, зарегистрируйте свой товарный знак, пока его не украли конкуренты. Иначе даже тут станете нарушителем.

Курс: Как защитить свой бренд

Статья актуальна на 28.01.2021

Источник: https://e-kontur.ru/enquiry/1371/legal_content

Вопрос юристу. Авторские права сотрудника и работодателя

Авторское право на производственных предприятиях

Что такое служебное произведение?

Согласно ст. 6 Закона РФ от 09.07.

93 №5351-I «Об авторском праве и смежных правах» (далее— Закон об авторском праве), авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское право распространяется как на обнародованные произведения, так и на не обнародованные произведения, существующие в какойлибо объективной форме:

  • письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);
  • устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.);
  • звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.д.);
  • изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и т.д.);
  • объемно-пространственной (скульптура,модель,макет, сооружение и т.д.);
  • в других формах.

Служебным произведением считается произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (ст. 14 Закона об авторском праве).

Кто будет являться автором служебного произведения?

По общему правилу, авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания принадлежит автору служебного произведения (п. 1бcт. 14 Закона об авторском праве).

Какие права возникают у работника (автора) и работодателя на служебное произведение?

В мире существует две основные концепции применительно к авторскому праву на служебное произведение.

Первая характерна для стран, придерживающихся традиций континентального права.Суть подхода заключается в том, что первоначальное обладание авторскими правами принадлежит автору. То есть за автором сохраняются личные неимущественные права. Но все имущественные права принадлежат работодателю.

Вторая концепция основана на традициях англосаксонского права. Модель copyright характерна, прежде всего, для таких стран,как США и Великобритания.

Согласно этой концепции «в случае, если творческая деятельность осуществляется на основании трудового соглашения или заказа,то работодатель считается автором после приобретения первоначального правообладания на copyright, если не оговорено иное».

Таким образом, в данной модели и имущественные, и неимущественные права на служебное произведения, принадлежат работодателю.

Закон об авторском праве предусматривает первый вариант, т.е. сохраняет за автором служебного произведения весь комплекс личных неимущественных прав, а имущественные права на произведение закрепляет за работодателем. Согласно п. 4 ст.

14, это положение не распространяется на созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя энциклопедии, энциклопедические словари, периодические и продолжающиеся сборники научных трудов, газеты, журналы и другие периодические издания.

Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

  • право признаваться автором произведения (право авторства);
  • право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т.е. анонимно (право на имя);
  • право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;
  • право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора) (п. 1 ст. 15 Закона об авторском праве).

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат работодателю, который может осуществлять или разрешать следующие действия:

  • воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
  • распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и т.д. (право на распространение);
  • импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт);
  • публично показывать произведение (право на публичный показ);
  • публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);
  • сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир);
  • сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);
  • переводить произведение (право на перевод);
  •  переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку) (п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве).

Как оформляются отношения между работодателем и работником при создании служебного произведения?

В соответствии с п. 2б ст.

14 Закона об авторском праве, исключительные права на использование служебного произведения будут принадлежать работодателю только в том случае, если данные правоотношения предусмотрены договором с работником (автором). При приеме на работу между работодателем и работником заключается трудовой договор, а также издается соответствующий приказ и вносится запись в трудовую книжку работника.

Отношения между автором и работодателем регламентируются условиями трудового договора и/или должностной инструкцией. Заключения какого-либо отдельного авторского договора закон не требует. Это существенная особенность правового режима служебных произведений, т.к.

в остальных случаях авторское право может быть передано только на основании авторского договора, которого закон предъявляет особые требования.

Если задание по созданию служебного произведения является разовым, не относящимся к постоянной деятельности работника, то его можно оформить приказом с приложением— детальным описанием задания.

Работник должен быть ознакомлен с возложенными на него обязанностями — об этом будет свидетельствовать его подпись в трудовом договоре, а также расписка в ознакомлении с приказом или должностной инструкцией.

При формулировании задания необходимо указать, какую именно деятельность работодатель поручает работнику и что должно стать ее результатом. Следует отметить, что авторское имущественное право состоит из различных правомочий, которые могут передаваться и самостоятельно.

Поэтому в трудовом договоре может быть определен тот объем прав, который необходим работодателю. Авторское вознаграждение — это отдельный вид выплат наряду с заработной платой; п. 2б ст.

14 Закона об авторском праве устанавливает только то, что размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливается договором.

Илья Сергеевич ФЕДОРОВ юрист Московской коллегии адвокатов «Легис Групп» (Москва)

Образование: Московский инженерно-физический институт (технический университет), факультет «Информационная безопасность», специальность «Юриспруденция», специализация «Государственноправовая». Специализируется на правовом сопровождении вопросов информационной безопасности, интеллектуальной собственности, коммерческой тайны.

Опыт работы: в МКА «Легис Групп» — юридические консультации по телефону и через интернет. Помощник адвоката. Имеет опыт работы в области трудового, семейного права, а также в области защиты прав потребителей.

Московская коллегия адвокатов «Легис Групп» имеет значительный опыт работы в арбитражных судах и судах общей юрисдикции: в сфере недвижимости, в корпоративных спорах, в спорах с государственными органами и муниципальными образованиями, правовой защите от уголовного, налогового преследования граждан и организаций.

В числе клиентов «Легис Групп» — российские и иностранные инвестиционные, транспортные, телекоммуникационные компании, предприятия нефтяной и газовой отрасли, теплоснабжающие предприятия и др.

Источник: https://www.c-o-k.ru/articles/vopros-yuristu-avtorskie-prava-sotrudnika-i-rabotodatelya

Могут ли юридические лица иметь авторские права в России

Авторское право на производственных предприятиях

Вопрос того, может ли юридическое лицо обладать авторскими правами затрагивает интересы многих представителей бизнеса и авторов произведений. При этом действующее законодательство имеет определенные недостатки в решении такового проблемного вопроса. Узнайте, какими авторскими правами может обладать юридическое лицо, и как таковые права реализуются на российской территории.

1. Авторское право – общие сведения 2. Авторские права юридических лиц – особенности их применения 3. Другие нюансы авторских прав юридических лиц

Правовые отношения, касающиеся вопросов авторского права как частного вида интеллектуальной собственности, рассматриваются в первую очередь положениями гражданского законодательства.

Так, непосредственно вопросам авторских прав посвящена в полной мере глава 70 ГК РФ.

Вопросам же интеллектуальной собственности, подвидом которой являются авторские права, а также многие смежные и сходные с ними категории, посвящена в целом четвертая часть Гражданского кодекса.

Соответственно положениям ГК РФ, если рассматривать прямую и непосредственную терминологию, авторским правом на произведение, может обладать гражданин. Граждане, как Российской Федерации, так и иных государств являются физическими лицами. Таким образом, с юридической точки зрения, в России авторские права не признаются за юридическими лицами.

Важно

В отношении произведений, созданных за рубежом лицами, не являющимися российскими гражданами, таковые нормативы и ограничения не предъявляются. То есть, зарубежное юридическое лицо, не зарегистрированное в России, может иметь авторские права в полной мере и требовать от российских правоохранительных и надзорных органов защиты таковых прав в установленном законом порядке.

Однако следует отметить, что в общественности часто под авторскими правами подразумеваются различные смыслы. В том числе, наиболее часто трактовка авторских прав на практике является рассмотрением вопроса исключительного права. Таковое право может быть отчуждено от автора произведения в пользу третьих лиц, которыми могут выступать и юридические лица.

То есть, юридические лицам имеют возможность использовать произведения авторов в коммерческих целях, реализовывать их, получать прибыль любым иным способом от их использования. Однако они не могут обладать неотчуждаемыми авторскими правами, к каковым можно отнести следующие права:

  • На авторство. Таковое признается только за физическим лицом или группой физических лиц-соавторов.
  • На имя. Любой авторы и все соавторы вправе претендовать на сопровождение их произведения своими именами или самостоятельно выбранными псевдонимами.
  • На обнародование. Юридическое лицо не может препятствовать обнародованию автором своего произведения, если таковое не нарушает имеющихся у юридического лица исключительных или лицензионных прав.
  • На защиту произведения от изменений. Юридические лица могут вносить в произведения, даже находящиеся в их собственности в рамках исключительных прав, изменения без согласия на такового автора.

Авторские права юридических лиц – особенности их применения

Несмотря на то, что прямым авторством и соответствующими правами российские юридические лица обладать не могут, они могут распоряжаться целым рядом иных прав.

Так, действующее законодательство, как уже упоминалось выше, позволяет им использовать отчужденное исключительно право на произведения или применять произведения в коммерческих целях в соответствии с положениями заключенного с автором лицензионного договора.

Это может касаться распространения произведения, получения от его продажи, использования, публикации и демонстрации прибыли и иных действий, вплоть до продажи самих исключительных прав.

Также, юридические лица вправе реализовывать права, смежные с авторскими. Вопросы применения смежных прав юридическими лицами регулируют положения главы 71 ГК РФ. Они позволяют юридическим лицам осуществлять следующие права, смежные с авторскими и тождественные в вопросах их защиты, и использования:

  • Право на изготовление фонограммы. Юридические лица вправе изготавливать фонограммы произведений иного авторства и закреплять собственные права в отношении таковых фонограмм.
  • На эфирное вещание. В случае ведения эфирного вещания, права на таковые передачи могут присутствовать у юридических лиц в полной мере и защищаться законом.
  • На изготовление баз данных. Создание баз данных иных авторских произведений или прочих объектов находится в спектре возможностей юридических лиц. Соответственно, созданные таковыми лицами базы данных защищаются в законном порядке.

Также, сходным понятием с авторскими правами, затрагивающим исключительно деятельность юридических лиц, является индивидуализация таковых.

Российское законодательство регулирует порядок индивидуализации и защиты такового процесса и его производных в главе 76 ГК РФ.

Так, под защитой могут находиться логотипы, товарные знаки и наименования юридических лиц, использование которых без разрешения на то третьими лицами будет наказываться действующим законодательством.

Другие нюансы авторских прав юридических лиц

В целом, как можно понять из вышеприведенной информации, юридические лица не могут обладать непосредственно авторскими правами.

Но спектр предоставляемых им прав позволяет вести деятельность в области творчества или науки, обеспечивая должный уровень защиты интеллектуальной собственности.

Это также касается патентных прав и авторских прав на программы для электронно-вычислительных машин.

Обратите внимание

Авторские права на программы для ЭВМ также принадлежат непосредственным авторам или соавтором таковых программ. Именно поэтому в информации о каждой программе содержится информация о всех лицах, принимавших участие в её разработке, что обуславливается требованиями соблюдения права на авторство и имя.

Следует отметить, что юридические лица имеют право заключать контракты на написание служебных произведений.

Таковые правоотношения подразумевают создание в интересах юридических лиц произведений по заказу с определенным договором видом и размером вознаграждения автора и с автоматическим переходом прав исключительного характера на созданное или даже неоконченное произведение. Однако даже служебное авторство или создание произведений на заказ не может предусматривать отчуждение сугубо авторских, неотчуждаемых прав.

(14 голос., 4,29 из 5)
Загрузка…

Источник: https://pravo.moe/avtorskie-prava-yuridicheskix-lic-v-rossii/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.